Воскресенье, 01.12.2024, 02:31
Приветствую Вас Гость | RSS



Наш опрос
Оцените мой сайт
1. Ужасно
2. Отлично
3. Хорошо
4. Плохо
5. Неплохо
Всего ответов: 39
Статистика

Онлайн всего: 38
Гостей: 38
Пользователей: 0
Рейтинг@Mail.ru
регистрация в поисковиках



Друзья сайта

Электронная библиотека


Загрузка...





Главная » Электронная библиотека » СТУДЕНТАМ-ЮРИСТАМ » Материалы из учебной литературы

Споры, связанные с приобретением наследства

Наследование по закону действует постольку, поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, при отсутствии наследников предыдущей очереди наследуют наследники предшествующих очередей. При этом доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, т.е. в течение одних и тех же суток, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам (внукам наследодателя и их потомкам, племянникам и племянницам наследодателя, двоюродным братьям и сестрам наследодателя) и делится между ними поровну (п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144, ст. 1146 ГК РФ). Лица, призываемые к наследованию по праву представления, формально не входят в число наследников, призываемых к наследованию. Эти лица как бы становятся на место умершего наследника соответствующей очереди и могут претендовать лишь на ту долю, которую имел бы этот наследник, если бы не умер до дня открытия наследства.

Наследники по закону, не упомянутые наследодателем в завещании, при определенных обстоятельствах могут претендовать на наследство или его часть. Это происходит, если: 1) завещана лишь часть наследственного имущества; 2) завещание признано полностью или в части недействительным; 3) наследники по завещанию признаны недостойными наследниками либо не приняли наследства или отказались от него; 4) наследники по завещанию, в котором не подназначен наследник, умерли до открытия наследства; 5) наследники по закону обладают правом на обязательную долю в наследстве.

Правила об обязательной доле в наследстве закреплены в ст. 1149 ГК РФ, ограничивающей в определенной мере свободу завещания и устанавливающей перечень лиц, наследующих независимо от содержания завещания (обязательные наследники) не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве имеют несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию.

Нетрудоспособность наследника должна иметь место на момент открытия наследства, наступление нетрудоспособности после смерти наследодателя не позволяет признать гражданина обязательным наследником. В связи с этим при подготовке дела суду должны представляться документы, подтверждающие факт нетрудоспособности наследника на день смерти наследодателя (свидетельства о рождении, удостоверения об инвалидности и т.п.). Нетрудоспособными признаются, исходя из положений ст. 1088 ГК РФ, подп. 3 п. 3 ст. 8 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" <1> (в ред. от 3 мая 2011 г.), п. 1 ст. 7, п. 1 ст. 8, подп. 3 п. 2 ст. 9 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" <2> (в ред. от 27 июля 2010 г.), инвалиды I, II и III групп, граждане, достигшие пенсионного возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет), а также лица, не достигшие возраста 16 лет, учащиеся - 18 лет. Правовое значение в данном случае имеет достижение определенного возраста, а не факт назначения пенсии. В частности, получение лицом, не достигшим возраста соответственно 55 или 60 лет, пенсии за выслугу лет либо назначенной досрочно пенсии на основании ст. ст. 27, 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", не позволяет признать данное лицо имеющим право на обязательную долю в наследстве, на что Верховным Судом РФ обращалось внимание в постановлениях по конкретным делам <3>.

--------------------------------

<1> СЗ РФ. 2001. N 51. Ст. 4831.

<2> СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4920.

<3> См., например: Определение Верховного Суда РФ от 5 июля 2006 г. N 11-В06-21.

Суд вправе уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) либо которое использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), при условии, что обязательный наследник при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался (п. 4 ст. 1149 ГК РФ).

Судья в процессе подготовки дела к судебному разбирательству должен предложить наследнику по завещанию, возражающему против выделения обязательной доли в наследстве, представить доказательства в подтверждение указанных обстоятельств, каковыми могут быть сведения о регистрации по месту жительства, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, показания свидетелей и др.

Правила об обязательной доле, установленные ст. 1149 ГК РФ, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, совершенных ранее этой даты, применяются правила об обязательной доле, действовавшие на день совершения завещания (ст. 8 Федерального закона "О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"). В соответствии с прежними правилами обязательная доля составляла не менее 2/3 доли, которая причиталась бы каждому из обязательных наследников при наследовании по закону, и ее размер не мог быть уменьшен судом (ст. 535 ГК РСФСР 1964 г.).

При исчислении обязательной доли в наследстве учитываются все лица, относящиеся к наследникам соответствующей очереди, которые наследовали бы по закону при отсутствии завещания (включая лиц, наследующих по праву представления), независимо от того, приняли они наследство или нет. Наследники по завещанию (конечно, если они одновременно не относятся к наследникам, имевшим право наследовать по закону) в расчет не принимаются. Конкретное число наследников, которые были бы призваны к наследованию по закону, определяется на основе сведений, полученных из объяснений сторон, сообщений нотариусов по материалам имеющихся у них наследственных дел, из анкетных данных, автобиографий умершего и иных источников.

Для правильного определения размера обязательной доли в наследстве суду также должны быть представлены данные о стоимости всего наследственного имущества как в завещанной, так и не в завещанной частях. Это могут быть документы о приобретении имущества (договоры, накладные, чеки, квитанции и т.п.), сообщения органов кадастрового учета, заключения оценщиков, а в случае спора - заключение назначенной судом экспертизы.

Правила расчета обязательной доли можно показать на следующем примере. А. завещал все свое имущество своему сыну С. от первого брака и брату В. в равных долях. На день смерти завещателя в живых находились, помимо наследников по завещанию, его несовершеннолетняя дочь Г. от второго брака и трудоспособная жена Л. При отсутствии завещания к наследованию были бы призваны наследники первой очереди по закону: сын С., дочь Г. и жена Л. При наличии завещания умершего право на приобретение наследства, помимо указанных в завещании лиц, возникло у несовершеннолетней Г. - дочери умершего. По закону она наследовала бы 1/3 долю, ее обязательная доля составляет половину от причитавшейся законной доли наследства, или 1/3 : 2 = 1/6 часть стоимости всего наследственного имущества. Остальные 5/6 частей стоимости этого имущества наследуют поровну, т.е. 5/6 : 2 = по 5/12 долей наследства каждый, наследники по завещанию - сын и брат умершего. В случае если сын завещателя С. также был бы нетрудоспособен, распределение долей не изменилось бы, поскольку причитающаяся ему по завещанию доля (5/12 от стоимости всего наследства) превышает размер его обязательной доли (1/6 от стоимости всего наследства).

Завещатель не может уменьшить размер обязательной доли, даже если он этого желает. Он вправе лишь указать в своем завещании, кому из наследников и какое конкретно имущество должно перейти, определить, за счет какого имущества должна быть компенсирована обязательная доля. В этих случаях наследственное имущество распределяется между наследниками согласно воле завещателя. Но если завещанное обязательному наследнику конкретное имущество окажется меньше по стоимости его обязательной доли в наследстве, то недостающая часть возмещается за счет незавещанной части имущества, а при отсутствии такового - за счет имущества, завещанного другим наследникам.

Право на обязательную долю принадлежит конкретному нетрудоспособному наследнику и не может быть передано им ни по договору, ни по завещанию другим лицам. Естественно, если обязательный наследник вступит в права наследования, то в дальнейшем он вправе распоряжаться перешедшим к нему имуществом по своему усмотрению: продавать, дарить, сдавать в аренду, завещать и т.д. Принятие наследства в виде обязательной доли является правом наследника, а не его обязанностью, он может не принимать наследство либо отказаться от него. Отказ от обязательной доли в пользу других наследников не допускается и должен быть безоговорочным.

В случаях, когда предметом спора по делу о наследовании является имущество, нажитое супругами в браке, нельзя забывать, что такое имущество считается их совместной собственностью, доли супругов в этом имуществе признаются равными, если иное не определено брачным договором (ст. 256 ГК РФ, ст. ст. 34, 39 СК РФ). Право пережившего супруга наследодателя наследовать по закону или завещанию не умаляет его право на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем. Объектом наследования в этом случае является лишь доля умершего супруга в праве совместной собственности (ст. 1150 ГК РФ).

В судебной практике возник вопрос о возможности отказа пережившего супруга от своей доли в общем имуществе и включении этой доли в наследственную массу. Представляется, что правовых оснований для этого не имеется. Совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона, право пережившего супруга на долю в общем имуществе является безусловным и презюмируется независимо от документального оформления существующего права. Каждый из супругов может распорядиться своей долей лишь теми способами, которые установлены законом (продать, подарить, завещать и др.). Отказ пережившего супруга от супружеской доли, от получения свидетельства о праве собственности на нее не позволяет включить эту долю, не принадлежавшую наследодателю при его жизни, в состав наследственного имущества. Объектом наследования в подобном случае являлось бы имущество живого гражданина, что противоречит самой сути института наследования.

Иногда допустимость отказа от супружеской доли обосновывается положениями ст. 236 ГК РФ, согласно которой гражданин может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество. Вместе с тем отказ от права собственности как основание прекращения права собственности не может быть совершен в пользу конкретных лиц, правовым последствием такого отказа является признание вещи, от права собственности на которую собственник отказался, бесхозяйной (п. 1 ст. 225 ГК РФ). Поэтому такое имущество ни при каких условиях не может перейти в порядке наследования к наследникам гражданина, не являвшегося при жизни его собственником.

Право на наследство позволяет наследникам приобрести в собственность наследственное имущество либо отказаться от него. Наследники по завещанию или по закону для реализации своего права, в том числе на обязательную долю, должны принять наследство одним из способов, указанных в ст. 1153 ГК РФ. Наследство может быть принято путем подачи в шестимесячный срок со дня открытия наследства по месту открытия наследства нотариусу или иному уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство либо путем совершения в рамках того же срока действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

Принятие наследства возможно и по истечении указанного шестимесячного срока в случае восстановления пропущенного срока судом либо при согласии на это, выраженном в письменной форме, всех наследников, принявших наследство (ст. 1155 ГК РФ).

Наследники, претендующие на наследство по истечении установленного шестимесячного срока на его принятие, могут обратиться в суд: 1) с заявлением об установлении факта принятия наследства; 2) с иском о восстановлении срока для принятия наследства и определении долей всех наследников в наследственном имуществе. При подготовке к судебному разбирательству дел, связанных с такими обращениями, необходимо учитывать, что процедура их рассмотрения и предмет доказывания по ним различны.

Заявление об установлении факта принятия наследства предъявляется в том случае, когда наследник фактически вступил во владение наследственным имуществом в рамках шестимесячного срока после открытия наследства, но не может представить надлежащие документы, удостоверяющие эти обстоятельства. Данное заявление подается по месту жительства заявителя и рассматривается судом в порядке особого производства, если отсутствует спор о праве, подведомственный суду (ст. ст. 262 - 267 ГПК РФ). При этом спор о праве, возникший в связи с отрицанием самого права на наследство, следует отличать от спора о факте, когда заинтересованные лица, каковыми являются принявшие наследство наследники, возражают против доводов заявителя о принятии им наследства. Предметом доказывания в этом случае являются обстоятельства, свидетельствующие о совершении наследником в течение шести месяцев со дня открытия наследства любых действий по владению, управлению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в исправном состоянии, об уплате налоговых и иных платежей, о получении платы с лиц, проживающих в наследственном доме (квартире), погашении за счет наследственного имущества долгов наследодателя и т.п.

Иск о восстановлении срока для принятия наследства, определении долей всех наследников в наследственном имуществе и признании ранее выданных свидетельств о праве на наследство недействительными полностью или в соответствующей части предъявляется в суд в тех случаях, когда наследник не совершил в пределах установленного срока никаких действий, направленных на принятие наследства, и другие наследники приняли наследство (ст. 1155 ГК РФ). Надлежащими ответчиками по такому иску являются наследники, принявшие наследство, а если предметом спора является выморочное имущество, переходящее в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации или соответствующего муниципального образования, - эти субъекты гражданских правоотношений, представляемые уполномоченными ими органами. Дело в этом случае рассматривается по правилам искового производства, предметом доказывания по нему являются обстоятельства, подтверждающие, что наследник не знал и не мог знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам (тяжелая болезнь, нахождение в длительной служебной командировке и т.д.), а обращение в суд последовало в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали. Дела данной категории связаны с установлением права на наследственное имущество и рассматриваются исходя из общего правила территориальной подсудности по месту нахождения ответчика. Если объектом наследования являются объекты, указанные в ст. 30 ГПК РФ, то иск предъявляется и рассматривается по месту нахождения таких объектов.

Право на принятие наследства, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев принять в установленный срок причитающееся ему наследство (за исключением права на обязательную долю в наследстве), переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия); оставшаяся часть срока, установленного для принятия наследства, если она составляет менее трех месяцев, увеличивается до трех месяцев. Данное право не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника (ст. 1156 ГК РФ).

В случае смерти участника общей долевой собственности на жилой дом, квартиру в состав наследственного имущества входит вся принадлежавшая ему доля в праве общей собственности, а не только фактически находившаяся в его пользовании часть жилого дома, квартиры. Наследники, считающие государственную регистрацию права собственности наследодателя не соответствующей его действительному праву, могут оспорить размер его доли в праве общей собственности, например, по основанию осуществления наследодателем за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимых улучшений этого имущества (п. 3 ст. 245 ГК РФ).

Совместная собственность граждан на приватизированную ими квартиру не исключает возможности открытия наследства в случае смерти одного из них. Приобретение несколькими гражданами в собственность квартиры в порядке приватизации порождает право собственности на квартиру каждого из них независимо от того, в общую совместную или с определением долей квартира приобретена в собственность. При открытии наследства совместная собственность преобразуется в долевую путем составления между наследниками и остальными сособственниками квартиры соглашения об установлении размера долей и доля умершего наследуется по общим правилам наследственного правопреемства. При недостижении соглашения спор об установлении размера долей разрешается судом.

Важные правила, предусматривающие преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства, закреплены в ст. 1168 ГК РФ. Безусловное преимущество на получение неделимой вещи в счет своей наследственной доли имеет наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на эту вещь, перед наследниками, ранее не являвшимися участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет (п. 1). Если никто из наследников ранее не являлся участником общей собственности на неделимую вещь, входящую в состав наследства, то преимуществом на ее получение в счет своей наследственной доли обладает наследник, постоянно пользовавшийся этой вещью (п. 2). Особо выделено жилое помещение (жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен. Если в состав наследства входит такое жилое помещение, то при разделе наследства наследники, проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не являющимися собственниками входящего в состав наследства жилого помещения, преимущественное право на получение в счет своих наследственных долей этого жилого помещения (п. 3).

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, в силу ст. 1169 ГК РФ имеет также преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода, к которым судебная практика относит те предметы мебели, посуды, теле- или радиоаппаратуры и т.п., которые имеются в большинстве семей и предназначены для удовлетворения личных потребностей граждан.

В течение шестимесячного срока, установленного для принятия наследства, наследник в соответствии со ст. ст. 1157, 1158 ГК РФ вправе отказаться от всего наследства (но не от его части) в пользу других лиц или без указания, в пользу кого он отказывается. Отказ возможен только в пользу тех лиц, которые являются наследниками по завещанию или наследниками по закону любой очереди, не лишенных наследства, в том числе призываемых к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Не допускается отказ в пользу указанных лиц от имущества, наследуемого по завещанию, если наследодатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, от обязательной доли в наследстве, а также если наследнику подназначен наследник.

На практике возможность отказа в пользу наследников по закону любой очереди иногда понимается как право отказодателя выбрать по своему усмотрению наследника любой очереди независимо от того, относится он или нет к наследникам той очереди, которые призваны к наследованию. С этой точкой зрения трудно согласиться, поскольку положения п. 1 ст. 1158 ГК РФ должны рассматриваться во взаимосвязи со ст. 1141 ГК РФ, допускающей наследование по закону с соблюдением очередности, предусмотренной ст. ст. 1142 - 1145 и 1148 ГК РФ. Признание за наследником, призываемым к наследованию, права на отказ от наследства в пользу выбранного им по своему усмотрению наследника любой очереди, по сути, означало бы возможность произвольного изменения предусмотренной законом очередности наследования, передачи права наследования наследнику последующей очереди, что в силу п. 1 ст. 1141 ГК РФ может иметь место лишь при условии, если все наследники предшествующих очередей отказались от наследства. Все же, на наш взгляд, закон допускает отказ от наследства исключительно в пользу наследников тех очередей, которые призываются к наследованию.

Часть наследства, которая причиталась бы наследнику, не принявшему наследство, отказавшегося от него без указания о том, что отказывается в пользу другого наследника, не имеющего права наследовать или отстраненного от наследования как недостойного наследника либо вследствие недействительности завещания, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям. В случае если завещатель завещал все свое имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства (п. 1 ст. 1161 ГК РФ).

На практике неоднозначно решается вопрос о том, происходит ли приращение наследственных долей в случае, когда все имущество завещано нескольким наследникам, если один из них умирает до дня открытия наследства. Верховный Суд РФ в определении по конкретному делу по иску наследника по праву представления после смерти отца, указанного в завещании в числе наследников и умершего до дня смерти завещателя, пришел к выводу о том, что ст. 1161 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень случаев, при которых возникают отношения по приращению наследственных долей, среди них отсутствует случай, когда наследник умирает, следовательно, право наследования доли умершего не переходит к другим наследникам по завещанию <1>. Вместе с тем сложно согласиться с высказанным в этом определении мнением о том, что доля умершего наследника по завещанию переходит по праву представления его наследникам. Право представления при наследовании по завещанию законом не предусмотрено, в таком порядке наследуется лишь доля наследника по закону, умершего до дня открытия наследства. В указанной ситуации логичнее было бы считать, что доля наследника, умершего ранее завещателя, считается незавещанной и переходит по закону к наследникам лица, оставившего завещание.

--------------------------------

<1> См.: Определение Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. N 38-В10-3.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также государственной регистрации права собственности наследника на перешедшее к нему имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Получение свидетельства о праве на него является правом, а не обязанностью наследника (п. 4 ст. 1152, ст. 1162 ГК РФ). Это положение действует и в отношении недвижимого имущества и наряду с правилом о приобретении членом жилищного, дачного, гаражного и иного потребительского кооператива, внесшим полностью свой паевой взнос, права собственности на квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное кооперативом (п. 4 ст. 218 ГК РФ), является исключением из общего правила, определяющего возникновение права собственности на недвижимое имущество с момента государственной регистрации.

Отсутствие свидетельства о праве на наследство либо государственной регистрации права собственности наследника на недвижимое имущество, требуемой в силу ст. 131 ГК РФ, ограничивает его возможности распоряжаться этим имуществом (продавать, дарить и т.п.), но никак не влияет на факт принадлежности этого имущества наследнику на праве собственности.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство может быть оспорен в судебном порядке лицом, которому отказано в совершении нотариального действия (ст. 310 ГПК РФ). Заявление рассматривается судом в порядке особого производства при отсутствии спора о праве, каковым не могут быть признаны возражения нотариуса.

В частности, Верховный Суд РФ по конкретному делу об оспаривании отказа в выдаче нотариусом свидетельства о праве на наследство по завещанию отметил, что в данном случае спора о праве нет, так как никаких других наследников у умершего завещателя не имеется и в течение истекшего шестимесячного срока после ее смерти не объявилось, подлинность завещания никем не оспаривалась, имеется спор с нотариусом в отношении законности осуществления его профессиональной деятельности, связанной с нотариальным оформлением прав заявителя на наследство <1>.

--------------------------------

<1> Определение Верховного Суда РФ от 20 января 2009 г. N 5-В08-141.

По данной категории дел предметом доказывания являются предусмотренные законом основания, при наличии которых нотариусом может быть отказано в совершении нотариального действия. Заявитель обязан представить документы, на основании которых, по его мнению, должно быть выдано свидетельство о праве на наследство, и постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия, а нотариус - обосновать законность совершенного им отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Категория: Материалы из учебной литературы | Добавил: medline-rus (05.06.2017)
Просмотров: 150 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта

Загрузка...


Copyright MyCorp © 2024
Сайт создан в системе uCoz


0%