Данный пункт выпускной квалификационной работы по нашему мнению, следует начать с истории возникновения гражданско-правового договора.
Гражданско-правовой договор издавна был известен людям. Достаточно вернуться и вспомнить римское право. Для обозначения гражданско-правового договора древние римляне использовали в своей речи слово «контракт».
Контракт – это договор, который признавался цивильным правом и пользовался исковой защитой.
Контракты в римском праве распределяли на несколько видов:
Вербальный контракт – суть данного договора заключалась в том что, с момента произнесения определенных слов договор считался заключенным. В настоящем законодательстве таким примером служит договор заключенный в устной форме.
Литеральный контракт – это договор заключенный исключительно в письменной форме. Такие договоры вносились римскими гражданами в приходно-расходную книгу.
Реальный контракт – особенность данного вида договора заключается в том что, договор вступает в силу не с момента соглашения сторон, а только с момента фактической передачи вещи.
Консенсуальный контракт – договор считается заключенным с момента достижения сторонами простого соглашения.
Основным способом прекращения договорных обязательств по римскому праву, было его исполнение. Договор считался исполненным, если предоставлялась то, что было предусмотрено данным договором. Также договор прекращался при слиянии кредитора и должника, либо в случае смерти или ограничении правового состояния любой из сторон.
В Древнерусском государстве гражданско-правовой договор являл собой так называемое возникновение обязательств. Существенные условия легитимности договора, а также порядок совершения договора, истолкование, а затем и его прекращение были определены, в первую очередь, самими сторонами.
Для возникновения договора необходимыми условиями свобода волеизъявления договаривающихся сторон. Из этого стоит отметить, что само собой договор, заключенный по принуждению считается ничтожным.
В современном законодательстве толкование договора представляется следующим образом.
Договором принято считать соглашение двух или нескольких лиц об установлении, а также изменении, либо прекращении гражданских прав и обязанностей (ст.420 ГК РФ).
Договор являет собой разновидность сделки – так называемого юридического факта.
Любая сделка, либо договор, представляет собой определенное правомерное действие, которое влечет за собой определенные последствия.
Направленность и правомерность договора объясняют его организационную функцию, в процессе реализации данной функции происходит формирование связей субъектов гражданского права. Значение договора не может быть ограничено его организационной функцией. Договор осуществляет и регулятивную функцию, а также оказывает активное влияние на имущественные связи субъектов. Данное воздействие может быть осуществлено не непосредственно, а через систему субъективных прав и обязанностей. Как правовые модели, либо меры возможного и должного поведения субъективные права, а также обязанности «реализуют» влияние договора на имущественные отношения, тем самым определяют их содержание.
Организационная и регулятивная функции договора обусловливают его эффективность и применение в различных сферах. Договор считается именно тем инструментом необходимость которого опосредуется широкий круг общественных отношений в сфере товарно-денежного оборота.
Перечисленные отношения характеризуются большим разнообразием и имеют место между субъектами гражданского права. В связи с этим и договоры, опосредующие различные группы общественных отношений, также определяются соответствующими характерными чертами. К такому примеру можно отнести, договоры с участием граждан-потребителей в области предпринимательства, которые имеют сильно выраженную специфику.
Договор представляет собой это юридический факт, который направлен на организацию и регулирование правоотношений.
Необходимо понимать, что сам термин «договор» применяется не только для обозначения юридического факта, но и для обозначения обязательственных отношений вытекающих из гражданско-правового договора.
Договором также принято называть документ, в котором зафиксирован юридический факт – соглашение. В Гражданском кодексе Российской Федерации[1] положениям о договоре был посвящен второй подраздел общей части обязательственного права, который включает в себя три главы: глава 27 «Понятие и условия договора», глава 28 «Заключение договора», глава 29 «Изменение и расторжение договора».
Данные положения распространяются на все виды заключенных договоров. Как и везде, есть исключения. В данном случае исключением считается многосторонние договоры, к которым применяется общее положение лишь в тех случаях когда это не противоречит характеру таких договоров (п. 4 ст. 420 ГК РФ 1994 г.).
К договорам могут быть применены нормы иных разделов Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае, следует отметить, что договор априори представляет собой сделку, но при этом не всякая сделка договором. Односторонние сделки не могут являться договором, потому что для него необходимо волеизъявление не менее чем двух сторон. В соответствии с этим, на договоры должны быть распространены правила только о двусторонних и многосторонних сделках (п. 2 ст. 420 ГК РФ[2]).
Основным началом гражданского законодательства считается свобода заключения гражданско-правового договора (п.1 ст. 1 ГК). В общих положения Гражданского Кодекса Российской Федерации о договоре сформулированы определенные правила о свободе заключения договора (ст. 421 ГК РФ).
Основной смысл данного принципа заключается в том, что все субъекты гражданских правоотношений распоряжаются своими правами, приобретая и осуществляя данные права по своей воле и в своих интересах.
Все субъекты правоотношений в праве самостоятельно определять круг контрагентов с которыми они решают заключать договор или нет. Ни одно лицо нельзя обязать заключить договор. Исключения бываю когда это предусмотрено законодателем, либо субъекты данных отношений добровольно возложили на себя обязанность заключить гражданско-правовой договор (пример, по предварительному договору).
Субъекты правоотношений могут заключить гражданско-правовой договор как предусмотренный, так и непредусмотренный законодателем. Главное чтобы договор не противоречил действующему законодательству. (ст. 8 ГК РФ)
Содержание договора определяется по усмотрению сторон, если иное не предусмотрено законом, другими правовыми актами.
Как было сказано ранее, договор – представляет собой сделку основанную на полном согласии и волеизъявлению двух или нескольких сторон.
Свое ворожение в гражданско-правовом договоре находит воля сторон, направленная на достижения определенного и желаемого результата.
Множество из обязательственных договоров указанны в разделе IV ГК РФ[3]. Вероятным возникновением обязательственных отношений может стать и смешанный договор, тот договор в котором указанны и сочетаються элименты различных договороав. (п. 3 ст. 421 ГК РФ)
Главное преимущество смешанного договора заключается в возможности участников гражданского обората выходить за рамки моделей установленные законодателем, и Таким образом,самостоятельно конструировать гражданско-правовой договор учитывая свои интересы.
Конструкция смешанного договора полностью овечает тенденциям нынешней рыночной экономики.
Эфективность смешанного договора проявляеться в том что, помимо его удобства в оформлении обязательственных отношений, он сокращает колличество издержек, непосредственно связанных с исполнением обязательств по договору.
Диспозиция (п. 3 ст. 421 ГК РФ), посвещенная модели смешанного договора, предствляет лишь общее понимание и предстовление о нем и определяет основные начала правового регулирования смешанного договора. Как было ранее указанно, согласно правовой норме указанной в п. 3 ст. 421 ГК РФ под смешанным договором понимается такой договор в котором содержаться элементы из различных договоров. К отношениям сторон по смешанному договору применяются правила указанные соответствующих частях договора, элементы которых содержатся в нем, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.
Множество вопросов, имеющие определенно важное значение для уяснения сущности договора и практического применения его конструкции, в настоящее время прямо не урегулированы.
Большое количество используемых в гражданском праве договоров являются смешанными.
Основанием возникновения обязательств может служить и односторонняя сделка.
Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ).
Например, при утере какой либо вещи, публикуется статья в газете о том что, при возвращении пропавшей вещи его владельцу полагается награда, данное указание в статье порождает обязанность лица сделавшего его предоставить награду лицу представившему потерю.
Обязательства могут вытекать также из сделок, не предусмотренных законодателем, но при этом они не должны противоречить действующему законодательству и должны порождать гражданские права и обязанности в силу основных начал и смысла гражданского законодательства (п.1 ст. 8 ГК РФ).
В ряде случаев основанием возникновения обязательственных правоотношения являются акты публичной власти. Таким образом решения компетентного органа публичной государственной власти об изъятии земельного участка для государственных нужд приводит к обязательству государственных органов выкупить данный участок. (ст. 279-281 ГК РФ)
Обязательства могут возникать из судебного решения. Например, по иску государственного органа о выкупе земельного участка.
Иногда обязательственные отношения возникают в связи с определенными юридическими фактами такими, как юридические поступки, названные законодателем «иные действия граждан и юридических лиц», тоесть не являющимися сделками.
Также основаниями возникновения обязательств может быть не зависящие от воли людей юридические факты – события. Например – стихийные бедствия являются возникновением обязательственных отношения у страховщика по договору страхования, в связи с чем страховщик обязан выплатить сумму ущерба в рамках договора страхования. Юридические поступки и события не являются распространенными основаниями возникновения обязательственных отношений.
Регулятивные и охранительные обязательства. Разделение обязательств на охранительные и регулятивные совпадает с соответствующим делением гражданских правоотношений в целом и опосредуют удовлетворение интересов участников гражданских правоотношений в нормальных условиях гражданского оборота. Охранительные обязательства появляются в результате возникновения правонарушения, оспаривания либо при других помехах в осуществлении права. Они должны обеспечивать защиту субъективных гражданских прав лица или его охраняемых законом интересов. К охранительным обязательствам относятся, в основном, обязательства, возникающие в результате причинения вреда (гл. 59 ГК РФ[4]) и обязательства из неосновательного обогащения (гл. 60 ГК РФ). В рамках охранительных обязательств могут быть реализованы и меры защиты (ответственности) участников договора (возмещение убытков, уплата неустойки и т.п.).
В данном параграфе выпускной квалификационной работы следует выделить также формы гражданско-правового договора.
Сожержание гражданско-правового договора сотавляет совокупность его согласованных условий, в которых отражаються гражданские права и обязаности контрагентов. При письменном заключении договора условия выделяются в отдельные понкты. В содержании договоров принято разграничивать обычные, существенные или случайные условия. Существенными условиями признаються условия без которых договор не может быть заключен. Отсуцтвие соглашения по всем существенным условиям, может считаться не заключенным. По этому существенные условия определяют обязательное содержание договора. Согласно законодательству существенными условиями являються условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. (п. ст. 432 ГК РФ[5]).
Условия о предмете договора индивидуализирует предмет исполнения (например, наименование и количество поставляемых товаров), и довольно часто определяет характер самого договора.
При отсуцтвии четких указаний на предмет договора, исполнение данного договора становиться невозможным и в связи с этим теряет смысл и потому долэжен считаться незаключенным. Во многих случаях законом прямо указанны те или иные условия договора в качестве существенных. Например в Гражданском кодексе Российской Федирации прямо указанны существенные условия договра страхования.
1. При заключении договора имущественного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто следующее соглашение:
1) об определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом страхования;
2) о характере события, на случай наступления которого может быть осуществлено страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
2. При заключении договора личного страхования между страхователем и страховщиком должно быть достигнуто соглашение:
1) о застрахованном лице;
2) о характере события, на случай наступления которого в жизни застрахованного лица может быть осуществлено страхование (страхового случая);
3) о размере страховой суммы;
4) о сроке действия договора.
В некоторых случаях закон обязывает включить определенные условия в заключаемый договор, но при этом, прямо не называя данные условия существенными.
Один из участников будущего договора может заявить о желании включить в договор какое-либо условие, не являющиеся необходимым для данного договора, например, облечь договор в нотариальную форму, и распределить расходы по оплате государственной пошлины в равных долях между сторонами.
Форма договора подчинена общем правилам, установленных для разных форм сделок. Исключения оставляют, когда непосредственно в законе указаны и установлены определенные формы заключения договоров и распространяющейся на конкретный их вид.
Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК РФ[6]).
Если обе стороны договорились заключить гражданско-правовой договор в определенной форме, он считается заключенным с момента придания ему такой формы, даже если законом данная форма заключения договора не требуется. Стороны договорившееся о заключении договора в письменной форме, по которому законом неустановленна письменная форма, такой договор считается заключенным с момента его подписания сторонами.
Таким образом, договор с древних времен известен как способ защиты прав контрагентов заключивших его. Договоры в современном мире это – неотъемлемый инструмент совершения сделок. Договор это есть ничто иное, как возникновение обязательств, но не всегда обязательство по договору соблюдается. При нарушении условий или не соблюдений их, стороны прибегают к установленному порядку расторжению или изменению гражданско-правового договора.
[1] Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года // СПС КонсультантПлюс.
[2] Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года // СПС КонсультантПлюс.
[3] Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года // СПС КонсультантПлюс.
[4] Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года // СПС КонсультантПлюс.
[5] Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года // СПС КонсультантПлюс.
[6] Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) Принят Государственной Думой 21 октября 1994 года // СПС КонсультантПлюс.
|