В разделе VII "Наследственное право" ГК РСФСР 1964 г., действовавшем до принятия раздела V "Наследственное право" Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), отсутствовали специальные нормы о наследовании авторского, изобретательского и других исключительных прав (кроме абз. 4 ст. 552 ГК РСФСР 1964 г. о невозможности перехода авторского права к государству по наследству). При этом положения о наследовании авторских прав содержались в ст.ст. 481, 496 и 497 разд. IV "Авторское право", в ст. 518 разд. V "Право на открытие" и в ст. 525 разд. VI "Право на изобретение, рационализаторское предложение и промышленный образец" ГК РСФСР 1964 г. Данное положение сохранилось и в Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., где нормы о наследовании авторских и смежных (п. 6 ст. 135, ст. 137 и п. 5 ст. 141) находились в разд. IV "Авторское право", а вопросы наследования изобретательских прав - в ст. 144 разд. V "Право на изобретение и другие результаты творчества, используемые в производстве".
ГК РФ продолжил обозначенную выше традицию и не включил нормы наследственного права о переходе по наследству прав на результаты интеллектуальной деятельности в раздел V "Наследственное право". Вот почему столь важным было 1 января 2008 г., когда вступили в действие нормы разд. VII "Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации", устанавливающие новый наследственный правопорядок в данной сфере.
В общих положениях устанавливается принципиальное правило, что переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации допускается в порядке наследования (ст. 1241 ГК РФ).
В ст. 1226 ГК РФ указывается, что на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации "признаются интеллектуальные права". Эти права включают:
исключительное право (поясняется, что оно является имущественным);
личные неимущественные права (признаются в отношении некоторых объектов);
иные права (также признаваемые лишь в отношении некоторых объектов).
В наследственном праве права, как включаемые, так и не включаемые в состав наследства, делятся на две категории:
имущественные права
и личные неимущественные права.
В этой связи О.Е. Блинков полагает, что приведенная выше "трехчленная" классификация интеллектуальных прав требует преобразования в "двухчленную"[1]: интеллектуальные права для целей наследственного права надо разделить на:
исключительные права и неразрывно связанные с ними другие имущественные и личные права, а также иные имущественные права;
личные неимущественные права.
Особенности конкретного объекта интеллектуальной собственности обусловлены:
необходимостью установления его охраноспособности;
необходимостью учёта объёма принадлежавших автору и иному правообладателю прав;
различным подходом законодателя к решению вопроса о моменте начала и сроках охраны исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
спецификой оформления прав на различные объекты интеллектуальной собственности;
законодательными ограничениями на владение исключительными правами на отдельные виды объектов.
Вопрос об охраноспособности объектов интеллектуальной собственности должен решаться с учётом правил, установленных для каждого из них ГК РФ.
Правовые основания обладания исключительными правами в отношении объекта интеллектуальной собственности имеют значение для определения возможности их включения в состав наследственной массы и объёма наследуемых прав.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора, который по общему правилу получает и приоритетное право на получение патента, когда это необходимо для обеспечения охраны результата интеллектуальной деятельности. Вместе с тем оно может быть передано им другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.
Анализ действующего законодательства позволяет выделить следующие основания для приобретения и использования исключительных прав, важных для определения объёма передаваемых прав (авторских прав):
1) договор об отчуждении исключительного права, по которому правообладатель передаёт или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объёме приобретателю (ст. 1234 ГК РФ). При его наличии наследник правообладателя может рассчитывать лишь на получение вознаграждения, если оно не было единовременно выплачено при заключении договора. В свою очередь наследник приобретателя получает возможность неограниченного использования исключительных прав;
2) лицензионный (сублицензионный) договор, по которому обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст. 1235 ГК РФ). При его наличии наследник лицензиара в течение срока действия договора имеет право на получение лицензионных платежей, а наследник лицензиата – на использование исключительных прав в установленных договором пределах;
3) договор авторского заказа, которым может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных договором пределах. В этом случае к договору применяются правила о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное. Если же он заключён с условием о предоставлении заказчику права использования произведения в установленных договором пределах, к нему применяются положения о лицензионном договоре (ст. 1288 ГК РФ);
4) создание служебного произведения, исключительное право на которое принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодателем[1] и автором не предусмотрено иное. При этом право автора, а, следовательно, и его наследников, использовать служебное произведение способом, не обусловленным целью служебного задания, а также и способом, обусловленным целью задания, но за пределами, вытекающими из него, не ограничивается. Кроме того, если работодатель в течение трёх лет со дня, когда служебное произведение было предоставлено в его распоряжение, не начнёт использование этого произведения, не передаст исключительное право на него другому лицу или не сообщит автору о сохранении произведения в тайне, исключительное право на служебное произведение принадлежит автору (ст. 1295 ГК РФ). Таким образом, документом, подтверждающим правомерность включения в состав наследственной массы исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в рамках служебного задания, может являться трудовой или гражданско-правовой договор работодателя с автором произведения, предусматривающий сохранение за последним исключительных прав в том или ином объёме.
Наследник, претендующий на получение исключительных прав, должен представить нотариусу договоры, подтверждающие обоснованность его притязаний.
[1] Блинков О.Е. Новый российский правопорядок в сфере наследования авторских и смежных прав // Наследственное право. - 2008. - № 1. – С. 40.
|