Результатами интеллектуальной деятельности наряду с произведениями науки, литературы и искусства, программами для ЭВМ, являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы, которые ГК РФ относит к объектам патентного права.
Потребность в патентном праве обусловливается невозможностью охраны результатов созданных в научно-технической сфере и сфере дизайна средствами авторского права.
Е. А. Суханов заметил, что «творческий характер труда по созданию объектов, нематериальная природа объектов этих прав, исключительность абсолютных прав и сходство в процедуре оформления некоторых из них породили еще в самом начале XX в. стремление создать как единый институт "исключительных прав" » (И. Колер - 1900 г.), так и институт "промышленных прав и авторского права" (Ф. Аллфельд - 1904 г., А. Эльстер - 1928 г.) или "исключительного права" с выделением в нем "авторского права" и
ЛЛ
"промышленных прав" (Г.Ф. Шершеневич - 1907 г.). В настоящее время на Западе широко распространена концепция права нематериальных, или духовных, благ (А. Троллер, О. Ульмер и др.). Попытки разработать единый правовой институт в области творческой научно-технической, литературной и художественной деятельности предпринимались в последние десятилетия и в нашей стране отдельными авторами, предлагавшими объединить, скажем, авторское, изобретательское право и право на промышленный образец в рамках
~ 23
некоего «права на творческий результат» или «творческого права»».
Сложно не согласиться с Евгением Алексеевичем и в том, что между всеми видами исключительных прав есть принципиальные различия, обусловливающие их обособление как в системе гражданского права в целом,
24
так и в рамках исключительных прав.
Патентное право регулирует отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, т.е. результатов интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и [1] [2] [3] [4] сфере дизайна, которые соответствуют определенным законодательством критериям. Авторскими же правами охраняются и регулируются произведения, независимо от достоинства и назначения произведения.
Ст. 1259 ГК РФ относит к объектам авторских прав составные и производные произведения, в патентном праве не могут к объектам относиться производные изобретения или производные полезные модели, однако существуют такие понятия, как зависимое изобретение, зависимая полезная модель, зависимый промышленный образец. Зависимыми являются такие изобретения, полезные модели, промышленные образцы, использование которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой полезной модели или другого промышленного образца. Для определения зависимости между объектами патентных прав большое значение имеет формула. Изобретение или полезная модель, относящиеся к продукту или способу, будут являться зависимыми, если формула такого изобретения или такой полезной модели отличается от формулы других изобретений (запатентованных) или других полезных моделей (запатентованных), имеющих более ранний приоритет, только назначением продукта или способа. В случае если объект патентных прав является зависимым от другого запатентованного объекта, его использование запрещается без разрешения обладателя патента на другой объект.
Закон прямо в ст.1349 ГК РФ устанавливает, что «не могут быть объектами патентных прав: способы клонирования человека и его клон; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали».
Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит исключительное право, право авторства, а также в случаях, предусмотренных ГК РФ автору принадлежат другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец. В патентном праве не предусматривается такого права, как право на неприкосновенность произведения, или права автора на имя, которое имеет место быть в авторском праве.
Патентное право в качестве изобретения охраняет техническое решение в любой области. Техническое решение, которое относится к продукту или к способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.
Согласно российскому законодательству, техническое решение признается изобретением в том случае, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (см. приложение 1). При этом следует учитывать, что изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает разнообразные сведения, ставшие общедоступными во всем мире до даты приоритета изобретения. Датой приоритета признается дата подачи заявки в Роспатент.
Изобретательский уровень определяется специалистом. Изобретение будет иметь необходимый изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не будет следовать из уровня техники.
Ст. 1350 ГК РФ устанавливает, что «при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы». ГК РФ отдельно отмечает, что изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в сельском хозяйстве, промышленности, здравоохранении и других отраслях.
Правовая охрана предоставляется в объеме определенном формулой (описанием) объекта патентного права. Формула, описания, чертежи и др.
необходимые материалы указываются в заявке на выдачу патента. Для правовой охраны объектов авторского права такие требования не предъявляются.
В силу прямого указания в ст.1350 ГК РФ «изобретениями и полезными моделями не будут являться: открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации». При этом исключается возможность отнесения этих объектов к изобретениям только в случае, когда заявка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как таковых.
В качестве изобретения, полезной модели не предоставляется правовая охрана: сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, то есть способам, полностью состоящим из скрещивания и отбора, за исключением микробиологических способов и полученных такими способами продуктов; а так же топологиям интегральных микросхем. Это представляется вполне логичным, т.к. существуют так называемые «нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности», которые и охраняют указанные объекты.
В качестве полезной модели охраняется техническое решение, которое относится к устройству. Полезная модель должна отвечать критериям новизны и промышленной применимости. Полезная модель будет являться новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, которые стали общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники также включаются (при условии более раннего приоритета) все заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, которые поданы в Российской Федерации другими лицами и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Полезная модель является промышленно применимой, так же как и изобретение, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики или в социальной сфере.
И наконец, в качестве промышленного образца охраняется решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Промышленному образцу будет предоставлена правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными во всем мире до даты приоритета промышленного образца. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения, производящее на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший отражение на изображениях внешнего вида изделия.
Признаки, которые определяют эстетические особенности внешнего вида изделия, относятся к существенным признакам промышленного образца. В частности это: форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры изделия, текстура или фактура материала изделия. Признаки, которые были обусловлены исключительно технической функцией изделия, не могут являться охраняемыми признаками промышленного образца.
Следовательно, правовая охрана в качестве промышленного образца не будет предоставлена:
S решениям, если все их признаки обусловлены исключительно технической функцией изделия;
S решениям, которые способны ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара, для которого изделие служит тарой, упаковкой, этикеткой и прочее.
Существенным отличием объектов авторского права от объектов патентного является то, что исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется в том случае, если соблюдается условие о государственной регистрации соответствующего объекта. На основании государственной регистрации Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Для чего же требуется патент и какова его функция? В соответствии со ст. 1354 ГК РФ патент удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Важно отметить, что патент имеет национальный правовой режим и для использования на территории другого государства требуется подтверждение регистрации в каждой отдельной стране.
Отдельно следует выделить еще одно отличие объектов авторского права, от объектов патентного - это сроки действия исключительных прав на объекты. Исключительное право на объекты патентных прав и удостоверяющий это право патент действуют с даты подачи заявки на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности или в случае выделения заявки (пункт 4 статьи 1381) с даты подачи первоначальной заявки: для изобретений - это двадцать лет; для полезных моделей - десять лет; для промышленных образцов, пять лет (при продлении не должно быть более 25 лет). В некоторых случаях, указанных в законе, сроки могут быть продлены.
Для решения определенных практических задач некоторые объекты могут быть в принципе повторимыми. Например, для утилизации мусора несколько независимых друг от друга людей могут придумать один и тот же способ безопасной утилизации бытовых отходов. Наиболее вероятным объектом для повторения, является объект патентного права. Грубо говоря, человек скорее изобретет лампочку, независимо от другого человека, нежели напишет «Бесы» слово в слово, как у Ф.М.Достоевского. Поэтому охрана объектов патентных прав предполагает формализацию в законе их признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима их использования. Такую охрану обеспечивает патентное право.
Творческий характер деятельности характерен для авторского и для патентного права. Однако требования к творческому характеру в авторском праве носят объективный, а в патентном - субъективный характер. Связано это с тем, что техническое творчество в принципе не носит уникального характера. К одному и тому же результату, как уже отмечалось выше, могут прийти два и более автора-изобретателя.
Подводя итог вышесказанному можно выделить основные отличия объектов авторского права от объектов патентного права:
Все объекты хоть и имеют творческий характер, но отличаются по своей сути. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и сфере дизайна, а в авторской сфере произведения науки, литературы и искусства.
Для предоставления правовой охраны, объекты патентного права должны отвечать установленным в законе требованиям. При этом каждый объект патентного права имеет свои необходимые требования (условия), соблюдение которых необходимо для признания объектом патентного права. Для признания объектом авторского права, не имеет значения достоинство и назначение произведения, а также не имеет значение способ выражения произведения.
Исключительное право на объекты патентных прав признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих объектов. Регистрация объектов авторского права не является обязательной.
Различным является и срок действия исключительного права.
В приложении к настоящей работе можно ознакомиться со сравнительной таблицей указанных объектов (Приложение 2)
[1]
Суханов Е.А., Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Интеллектуальные права. /
М.: Статут, 2009. - С.718.
[2] ^
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). С. 254 - 264.
[3] Суханов Е.А., Российское гражданское право: Учебник...С.718
[4] Суханов Е.А., Российское гражданское право: С.721.
|